quarta-feira, 16 de dezembro de 2015
Lobby do Amianto no Brasil sofre seu mais duro golpe: empresas de São Paulo abandonam definitivamente a resistência à falaciosa tese do uso "controlado" do amianto
LOBBY DO AMIANTO SOFRE SEU MAIS DURO GOLPE: 2 grupos empresariais de SP (Infibra de Leme e Confibra de Hortolândia) assinaram TAC com o Ministério Público do Trabalho de banir o cancerígeno amianto de suas fábricas até 31/12/2016. Agora já são 4 dos 9 nove produtores de fibrocimento (principalmente telhas e chapas planas), no Brasil, a substituírem a fibra killer de seus produtos. Antes disto, a francesa Brasilit/Saint-Gobain e a Imbralit do grupo Zanata de Criciúma já haviam tomado a mesma decisão. Estas 4 empresas representam aproximadamente 50% do mercado de coberturas do país. O acordo com as empresas paulistas, além de prever assistência de saúde integral às vítimas, multa as 2 empresas em 1,6 milhão de reais, que será utilizado para financiar ações anti-amianto para acelerar o processo de substituição do mortal amianto no Brasil. Em http://www.prt15.mpt.gov.br/2-uncategorised/418-em-acordo-de-r-1-6-milhao-empresas-de-sp-se-comprometem-a-banir-o-amianto-ate-2017
ATÉ A VITÓRIA!
quinta-feira, 29 de outubro de 2015
“COLLEGIUM RAMAZZINI”: COMENTÁRIOS SOBRE O CONSENSO DE HELSINQUE DE 2014 SOBRE O AMIANTO
O Collegium Ramazzini é uma sociedade científica internacional que examina questões críticas na área de medicina ocupacional e ambiental, tendo em vista uma ação para prevenir enfermidade e promover a saúde. O nome do Collegium deriva de Bernardino Ramazzini, o pai da medicina ocupacional, professor de medicina das Universidades de Módena e Pádua nos últimos anos do século 17 e início do século 18. O Collegium é composto por 180 médicos e cientistas de 35 países, cada um dos quais é eleito membro. O Collegium é independente de interesses comerciais.
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O Collegium Ramazzini reconhece o trabalho do comitê de peritos de 2014 convocados pelo Instituto Finlandês de Saúde Ocupacional (FIOH) para atualizar os critérios de 1997 e 2000 de Helsinque, sobre o Amianto, Asbestose e Câncer à luz de novos avanços na pesquisa. O relatório publicado de consenso do Comitê de Helsinque (Wolff. Vehmas et al. 2015) e sua versão on-line mais extensa (Helsinki Criteria Update 2014 Asbestos, Asbestosis, and Cancer) proporciona um resumo valioso sobre muitos aspectos do conhecimento atual dos perigos do amianto.
O Collegium Ramazzini, contudo, está preocupado com as seções do relatório do consenso de Helsinque de 2014, que discute critérios para o diagnóstico patológico de enfermidades causadas pelo amianto.
As seções do relatório de Helsinque relativas ao diagnóstico da patologia estão baseadas em uma leitura seletiva da literatura médica. Elas se baseiam principalmente em determinados artigos publicados (Srebro, Roggli et al, 1995, Brutnor, Sporn et al, 2003, Roggli, Gibbs et al, 2010) enquanto omitem referência a outras informações importantes e muito relevantes. Elas são muito influenciadas pelo conceito antiquado e incorreto que a análise do tecido pulmonar quanto a fibras de amianto e “corpos de asbesto” podem proporcionar dados para contestar exposições que sejam documentadas em um histórico ocupacional não fidedigno. Além disso, sem qualquer explicação, a definição de amianto mais aceitável CAP-NIOSH 1982 que sofreu uma grande revisão e foi endossada pelo NIOSH (Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional) está agora substituída nos critérios de Helsinque de 2014 pela modificação mais restritiva CAP/PPS que difere especialmente nos primeiros estágios histológicos da asbestose e nos números maiores de “corpos de asbesto” necessários para realizar o diagnóstico patológico de asbestose (Hammar e Abraham 2015). Essas seções do relatório de Helsinque parecem ter sido influenciadas por membros do comitê de Helsinque com conflitos de interesse financeiros não informados.
Aplicando as recomendações do relatório de Helsinque 2014 sobre diagnóstico de patologia teremos:
- Diagnósticos perdidos de casos de enfermidades causadas pelo amianto,
- Falha no sistema de compensação a trabalhadores para indenizar devidamente os trabalhadores que ficaram expostos ao amianto, e
- Oportunidades perdidas pelas autoridades de saúde pública em reconhecer os perigos do amianto e impedir enfermidades relacionadas ao amianto.
Por essas razões, é inaceitável confiar na análise de tecido pulmonar para fins de diagnóstico e indenização por enfermidades relacionadas ao amianto – ignorando o histórico de exposição ocupacional. A aplicação dessas recomendações causará perigo à saúde dos trabalhadores e suas famílias em países de todo o mundo.
O Collegium Ramazzini identificou quatro problemas específicos nas seções de patologia do relatório do consenso de Helsinque 2014.
1. Dependência excessiva na detecção de “corpos de asbesto” como indicadores de exposição pregressa ao amianto.
É reconhecido o fato que raramente o amianto crisotila, a forma predominante de amianto em uso hoje em dia, forma corpos de amianto. Assim sendo, a falha em detectar corpos de amianto não pode ser utilizada como critério para excluir a exposição ao amianto crisotila. Apoiar-se na detecção de corpos de amianto como um índice de exposições pregressas ao amianto pode levar a diagnósticos negativos (Dodson, 2011) (Hammar e Abraham 2015).
O Collegium Ramazzini é particularmente crítico à sugestão contida no relatório do consenso de Helsinki de 2014, de que um achado de “mais de 1000 “corpos de asbesto” por grama de tecido seco (100 “corpos de asbesto” por grama de tecido úmido) ou mais de 1 “corpo de asbesto” por mililitro de fluido de lavagem bronco alveolar medida por microscopia de luz em um laboratório qualificado” pode ser utilizado como uma “diretriz para identificar pessoas com alta probabilidade de exposição à poeira de amianto”. Essa sugestão não é consistente com o reconhecimento atual de que o amianto crisotila raramente forma “corpos de asbesto”. Ela omite qualquer menção sobre o que define um “laboratório qualificado”. Ela falha em demonstrar a bem documentada variabilidade dos laboratórios em ambos os procedimentos de contagem e dos padrões (Dodson, Williams et al. 1985, Dodson, Hammar et al. 2008). E, o relatório pode conduzir a procedimentos cirúrgicos não éticos, desnecessários e arriscados). O Collegium Ramazzini não se preocupa com o uso de achados de “corpos de asbesto” como um indicador de exposição pretérita ao amianto. Contudo, não existe uma base confiável para os limites propostos que devem ser atingidos antes de se chegar a tal conclusão; e a falha em achar “corpos de asbesto” não pode ser utilizada para contradizer um histórico ocupacional confiável de exposição, particularmente ao amianto crisotila.
2. Dependência excessiva da contagem de fibras de amianto no tecido pulmonar como indicador de exposição pretérita ao amianto.
A contagem de fibras de amianto no tecido pulmonar humano é reconhecida atualmente como sendo uma medida altamente insensível da exposição pretérita ao amianto. As fibras de amianto crisotila estão atualmente bem documentadas como tendo somente uma curta permanência no tecido pulmonar e, portanto, sua medição no pulmão não pode ser usada como medida de exposição cumulativa pregressa (Wagner, Berry et al., 1982, Baker 1991, Kohyama e Suzuki 1991, Churg e Wright 1994, Finkelstein e Dufresne 1999, Roggli, Sharma et al. 2002, Suzuki e Yuen 2002, Dodson, Hammar et al, 2008, Egilman 2009). Tal como com os “corpos de asbesto”, o Collegium Ramazzini não se preocupa em usar os achados de fibras de amianto em tecido pulmonar como um indicador de exposição pregressa ao amianto. Contudo, não existe uma base confiável que ao não encontrar fibras de amianto no tecido pulmonar seja utilizada para contradizer um histórico confiável de exposição ocupacional, particularmente ao amianto crisotila.
Fibras curtas de amianto, de menos de 5 micra de comprimento, são mais um problema aqui que não são discutidas no relatório de Helsinque. Essas fibras não foram originalmente contadas pela maior parte dos laboratórios, pois estavam abaixo dos limites de visibilidade do microscópio de contraste de fase. Hoje elas são facilmente visíveis sob o microscópio eletrônico e são contadas por alguns laboratórios e não por outros. O relatório de Helsinque não considera fibras curtas de amianto, nem sua possível contribuição à patogênese de enfermidades relacionadas ao amianto (Dodson, Atkinson et al 2003, Suzuki, Yuen et al., Abraham 2006, Dodson, Hammar et al. 2008). Ele também não considera a ampla variabilidade bem documentada intra- e inter-laboratórios em procedimentos para a contagem das fibras curtas (Dodson, Williams et al. 1985, Baker 1991, Dodson, Hammar et al, 2008).
3. Uso de Microscópio Eletrônico de Varredura (SEM) em baixa ampliação como uma ferramenta para avaliação de enfermidade relacionada ao amianto.
O Microscópio Eletrônico de Varredura (SEM) em baixa ampliação não deve ser utilizado para atribuição de causa em diagnóstico de doenças potencialmente causadas pelo amianto, porque ele não pode detectar a maior parte das fibras de amianto crisotila (Roggli, Pratt et al. 1986, Roggli 1989, Baker 1991, Roggli, Sharma et al, 2002).
Um problema adicional com a varredura microscópica do tecido pulmonar para “corpos de asbesto” e fibras de amianto pelo SEM em baixa ampliação é que existe uma ampla variabilidade intra- e inter-laboratórios nesses procedimentos, sem a padronização destes procedimentos diagnósticos entre os laboratórios (Dodson, Williams et al. 1986, Dodson, Hammar et al. 2008).
Por todas essas razões, o uso do SEM com baixa ampliação como instrumento de diagnóstico levará a resultados falso-negativos, particularmente no caso de indivíduos com histórico de exposição ao amianto crisotila. O Collegium Ramazzini recomenda, ao invés do SEM, que a microscopia eletrônica analítica de transmissão (ATEM) seja o instrumento selecionado para o diagnóstico de análise de fibras nos casos de suspeita de exposição ao amianto (Upton, Barrett et al. 1991).
4. Não existe reconhecimento de que o amianto crisotila seja o tipo predominante de fibras observadas no tecido do mesotelioma pleural.
Diversos estudos têm demonstrado que fibras de crisotila são o tipo predominante de fibras de amianto observadas em tecido do mesotelioma pleural. A abundância relativa de fibras de crisotila em tecido de mesotelioma contrasta com sua relativa escassez no tecido do pulmão (Wagner, Berry et al, 1982, Kohyama e Suzuki 1991, Churg e Wright 1994, Finkelstein e Dufresne 1999, Suzuki e Yuen 2002, Dodson, Hammar et al. 2008, Egilman 2009).
5. Limite ao desenvolvimento do câncer de pulmão relacionado ao amianto. O relatório de Helsinque de 1997 estabelece o seguinte: “Estima-se que o risco relativo de câncer de pulmão aumente 0,5-4,0% para cada tipo de fibra por centímetro cúbico por ano (fibra-anos) de exposição cumulativa.” O relatório de Helsinque de 2014 (Wolff, Vehmas et al. 205) estabelece, nas páginas 6 e 7: “Usando uma estimativa de aumento de 4% do risco para cada fibra por centímetro cúbico por ano (fibras-ano) de exposição cumulativa: “Estima-se que uma exposição cumulativa de 25 fibras-ano aumente o risco de câncer no pulmão em 2 vezes; casos clínicos de asbestose podem ocorrer em exposições cumulativas comparáveis.” Deixando de lado o fato de que estudos publicados apóiam uma relação linear dose-resposta sem um limite (McDonald, Liddell et al. 1980, Stayner, Smith et al. 1997, Gustavsson, Nyberg et al. 2002, Hein, Stayner et al. 2007), o consenso de 2014 ignora o reconhecimento prévio do alcance de risco e decide escolher a extremidade superior da variação sem comentários ou explicações. Isso agrava o seu erro em reconhecer e mencionar estudos que indicam uma relação linear dose-resposta e, por outro lado, adotam uma declaração que implica num limite específico. Esse erro não é reduzido pelo “alívio” dado ao amianto crisotila: “Históricos ocupacionais (fibra anos de exposição) são provavelmente um melhor indicador de risco de câncer no pulmão pela crisotila que a análise da carga de fibras “devido às taxas mais altas de remoção (clearance) da crisotila.” O raro histórico ocupacional é que proporciona as informações sobre fibras-anos de exposição.
Essas preocupações não são novas. Na realidade, elas têm sido reconhecidas, pelo menos, durante os últimos 25 anos (Baker 1991, Roggli 2002). Como a crisotila foi a mais utilizada globalmente e, durante pelo menos os últimos 20 anos, tem sido essencialmente a única forma usada, essas preocupações são todas da maior significância para o futuro.
Concluindo, o Collegium Ramazzini enfatiza que um histórico cuidadosamente obtido da exposição ocupacional ao amianto é a pedra angular para um diagnóstico mais acurado de enfermidades causadas pelo amianto (Baur, Abraham et al. 2015). Um histórico ocupacional preparado por um clínico com experiência e suplementado, conforme o necessário, por uma avaliação à exposição realizada por um higienista industrial experimentado, é um indicador muito mais sensível e específico de risco de câncer do pulmão a partir de amianto crisotila que a contagem de “corpos de Asbesto” ou a análise do número de fibras no pulmão (Begin e Christman 2001, WHO 2009).
O Collegium Ramazzini é contrário a qualquer exigência de biópsia do pulmão ou o uso de histopatologia do tecido do pulmão ou a contagem de fibras a partir de tecido pulmonar como procedimento para o diagnóstico de fibrose pulmonar, incluindo asbestose, em casos de indenização ou de medicina legal, devido à natureza potencialmente arriscada e invasiva de biópsia do pulmão (Raghu, Collard et al. 2011) e porque o procedimento é medicamente desnecessário. É a opinião Collegium Ramazzini que esses procedimentos diagnósticos invasivos nunca são eticamente justificados para fins legais ou de indenização, considerando que a exposição ao amianto pode ser confiavelmente avaliada por meio de um histórico ocupacional devidamente obtido.
O Collegium Ramazzini nota que um diagnóstico de fibrose pulmonar idiopática é um diagnóstico de exclusão. Esse diagnóstico nunca deveria ser feito até que as exposições ao amianto e outras causas exógenas de fibrose do pulmão tenham sido cuidadosamente excluídas, ou seja, não podem ser feitos diagnósticos de Fibrose Pulmonar Idiopática no ajuste de exposição ao agente fibrosante (Raghu, Collard et al. 2011).
O Professor Irving Selikoff, Fundador do Collegium Ramazzini, declarou há 35 anos que “Pacientes devem ser indenizados se houver histórico documentado de exposição ocupacional ao amianto” (Selikoff 1980). Este princípio se aplica também às exposições ambientais ao amianto. Isso ainda é válido nos dias de hoje.
Referências:
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terça-feira, 20 de outubro de 2015
POR UNANIMIDADE ETERNIT É DERROTADA NO TRT DA BAHIA E CONDENADA A PAGAR INDENIZAÇÃO DE R$ 706.875,48 À VÍTIMA DE PLACAS PLEURAIS
RECURSO ORDINÁRIO Nº 0078700-37.2008.5.05.0101RecOrd Recorrente: DJALMA DE ALMEIDA SOUZA (ESPÓLIO DE)
Recorrido: ETERNIT S.A.
Relatora: Desembargadora DÉBORA MACHADO
DOENÇA OCUPACIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL.
SÚMULA Nº 278 DO C. STJ. Segundo disposição contida na Súmula de nº 278 do C. STJ, "O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral" (grifos aditados). Assim, o termo inicial para contagem do prazo prescricional nessas ações é a ciência inequívoca da incapacidade do empregado para o trabalho, e não a data em que ele tomou conhecimento da doença incapacitante, haja vista que, neste momento, ainda não tem conhecimento da extensão da lesão sofrida e do grau de comprometimento da sua capacidade laboral.
DJALMA DE ALMEIRA SOUZA (ESPÓLIO) nos autos do processo nº 0078700-37.2008.5.05.0101RecOrd em que litiga, na qualidade de Autor, com a empresa ETERNIT S.A., Reclamada, inconformado com a r. sentença de fl. 586 (anverso e verso), interpôs RECURSO ORDINÁRIO pelos motivos expostos às fls. 592/613 (anverso e verso). Contrarrazões oferecidas às fls. 619/625 (anverso e verso). A d. Procuradoria oficiou às fls. 629/631 (anverso e verso). Em pauta para julgamento.
1- Juízo de admissibilidade
Conheço do Apelo manejado, visto que foram atendidos todos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade, pelo que passo a apreciar as razões de mérito nele expostas.
NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ÓBICE À PARTICIPAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA NA
PERÍCIA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 133, da CF/88; e 7º, VI, “c”, da Lei nº8.906/94
Pretende o ora Recorrente seja declarada a nulidade do processo, argumentando que teve o seu direito de defesa cerceado no momento em que foi indeferida a participação de sua Advogada na perícia realizada no feito, o que, segundo alega, violou o quanto disposto nos arts. 133 da CF/1988 e 7º, VI, alínea “c”, da Lei nº 8.906/94.
Sustenta que “O ocorrido, além de desrespeitar prerrogativa do advogado, afronta também preceitos constitucionais, porque restringe indevidamente a ampla defesa e inobserva o devido processo legal, princípios fundamentais e balizadores do processo judicial democrático” (fl. 599).
Sem razão.
Com efeito, registro que tal matéria já foi submetida à análise desta Eg. 2ª Turma, cuja composição integro, razão pela qual adoto como fundamento para decidi-la as razões expostas pelo atual Ministro do C. TST, Dr. Cláudio Brandão, quando ainda Desembargador deste Regional, nos autos do processo nº 0022300-63.2009.5.05.0102RecOrd, in verbis:
“PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ÓBICE À PARTICIPAÇÃO DO PATRONO DO RECLAMANTE NA PERÍCIA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 133 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 7º, VI, “C” DA LEI Nº 8.906/94. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL – ARTS. 22, I E 24, XI DA CF/88.
Suscita o reclamante a prefacial em epígrafe ao argumento de que teve a presença do seu patrono obstada na sala onde se realizou a perícia médica, tendo o perito se pautado no Parecer nº 09/06 do Conselho Federal de Medicina e a Resolução nº 288/07 do Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia.
Afirma que as citadas normas não têm o condão de afastar o direito da parte de ser acompanhada por seu advogado nas perícias médicas judiciais e aponta violação ao art. 133 da Constituição Federal, que estatui a indispensabilidade do advogado à administração da justiça e, ainda, ao art. 7º, VI, “c” da Lei nº 8.906/94, que dispõe:
Art. 7º São direitos do advogado: VI - ingressar livremente:
[...]
c) em qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição judicial ou outro serviço público onde o advogado deva praticar ato ou colher prova ou informação útil ao exercício da atividade profissional, dentro do expediente ou fora dele, e ser atendido, desde que se ache presente qualquer servidor ou empregado;
Também afirma que a produção de prova é matéria processual e, por isso, é de competência privativa da União, razão porque, segundo alega, não poderiam prevalecer.as normas éticas invocadas.
Inexiste, contudo, a pretendida nulidade.
De início, destaco a ementa do Parecer CFM nº 09/2006, a seguir transcrita:
EMENTA: O exame médico-pericial é um ato médico. Como tal, por envolver a interação entre o médico e o periciando, deve o médico perito agir com plena autonomia, decidindo pela presença ou não de pessoas estranhas ao atendimento efetuado, sendo obrigatórias a preservação da intimidade do paciente e a garantia do sigilo profissional, não podendo, em nenhuma hipótese, qualquer norma, quer seja administrativa, estatutária ou regimental, violar este princípio ético fundamental.
Desse modo, o perito agiu conforme regramento ético, que visa preservar a sua autonomia, bem assim, a intimidade do paciente.
Ademais, conforme bem destacado pela Juíza de primeiro grau, às fls. 376, a matéria relativa à prova pericial está regulada pela Lei nº 5.584/70, que estabelece, em seu art. 3º, que as perícias serão realizadas por perito designado pelo Juízo, facultado às partes a indicação de assistente técnico, prerrogativa que não foi utilizada pelo recorrente.
Note-se, ainda, que foi lhe dada oportunidade para apresentação de quesitos, conforme notificação de fls. 236, a fim de obter “informação útil ao exercício da atividade profissional”, de modo que a vedação da presença do causídico durante o atendimento médico não revela prejuízo à parte, pressuposto para o reconhecimento de nulidade processual, na esteira do que dispõe o art. 794 da CLT.
O art. 133 da CF/88 e a Lei nº. 8.906/94 (Estatuto dos Advogados) não revogaram a lei antes mencionada, que é específica e deve prevalecer no âmbito desta Especializada. Rejeito”.
Rejeito, pois, a prefacial em destaque.
DOENÇA OCUPACIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESCRIÇÃO
Pugna o Recorrente pela reforma da r. sentença originária no capítulo que acolheu a prescrição total suscitada pela empresa Ré e, com fulcro no inciso IV do art. 269 do CPC, extinguiu com resolução do mérito os pedidos iniciais referentes às indenizações por danos morais e materiais em face da alegada doença ocupacional contraída pelo de cujus.
Sustenta que “a inocorrência de prescrição na espécie se constata na medida em que as lesões experimentadas pelo Reclamante em decorrência de placas pleurais configuram dano ambiental individual continuado, cuja natureza imprescritível é evidente” (fl. 594-v).
Caso assim não entenda esse Colegiado, requer seja “aplicado o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil, que fixa “A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”.” (fl. 596; grifos no original).
Tem razão.
No que diz respeito ao tópico epigrafado, transcrevo inicialmente o conteúdo do Voto que foi por mim originariamente proferido:
“De acordo com os termos lançados na peça de ingresso, em face de sua exposição ao amianto no ambiente de trabalho, o Autor foi acometido de placas pleurais, as quais levaram ao seu falecimento, ocorrido no dia 07/08/2009, pelo que foi postulada indenização por danos morais e materiais.
A empresa Reclamada, ao apresentar sua peça contestatória, negou o nexo de causalidade entre a patologia apresentada pelo de cujus e as atividades laborais por ele exercidas.
Ressalte-se não haver controvérsia quanto ao fato de que o vínculo empregatício existente entre a empresa Reclamada e o de cujus perdurou de 01/03/1967 a 21/02/1994.
Vale, ainda, chamar atenção para o fato de que o Autor confessou, expressamente, que tomou ciência inequívoca acerca de sua incapacidade no dia 21/05/2004.
Dito isso, necessário registrar que, de acordo com a regra disposta na Súmula nº 278 do C. STJ, “O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”,
No caso dos autos, conforme suso expendido, o próprio Autor confessou que a ciência inequívoca acerca da sua incapacidade laboral ocorreu em 21/05/2004, conforme se depreende dos termos dispostos à fl. 06 da peça inicial.
Pois bem; ultrapassada a questão acerca do termo inicial da prescrição, impõe-se estipular qual seria esse prazo.
Nesse ponto, cumpre ressaltar que já proferi diversas decisões em que sustentei que, nada obstante a competência desta Justiça Especializada para apreciar e julgar os pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente do trabalho (dada a circunstância de que a indenização vindicada possui como causa petendi remota a existência de relação empregatícia entre as partes e que a natureza da reparação do ilícito praticado é nitidamente civilista e tem por fundamento legal os arts. 186 e 927 do CC/02), o prazo prescricional aplicável seria aquele estabelecido na legislação civil.
No entanto, após maior reflexão sobre o tema, e diante dos termos da Lei nº 13.015/2014, a qual introduziu alterações no processamento de recursos no âmbito da Justiça do Trabalho visando a uniformização da jurisprudência em prol da segurança jurídica, curvo-me ao entendimento da mais alta Corte Trabalhista para determinar que seja aplicada a prescrição civil apenas quando a ciência inequívoca dos efeitos da lesão que fundamenta o pedido de indenização por danos morais e materiais decorrente de doença ocupacional ou
acidente de trabalho for anterior ao advento da Emenda Constitucional nº 45/2004, aplicando-se, contudo, a prescrição trabalhista prevista no art. 7º, XXIX, da CF, nos casos em que o empregado tomou ciência inequívoca de sua incapacidade em data posterior à publicação da referida Emenda Constitucional.
Nesse sentido, passo a transcrever os seguintes julgados:
"...
A respeito de qual prescrição aplica-se ao caso em que o infortúnio ocorreu antes da EC-45/2004, não há como prover o recurso do Reclamado, pois o entendimento pacificado pela iterativa jurisprudência do c. TST é de que, in casu, prevalece a prescrição civil, conforme precedentes a seguir transcritos:
"RECURSO DE EMBARGOS INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI N.º 11.496/2007. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DO TRABALHO. DOENÇA PROFISSIONAL. PRESCRIÇÃO. 1. Orienta-se o
entendimento recente desta SBDI-I no sentido de que a regra prescricional aplicável à pretensão relativa a indenização por danos morais decorrente de acidente do trabalho é definida a partir da data em que a parte tem ciência inequívoca do evento danoso. Ocorrido o acidente ou cientificada a parte da incapacitação ou redução da sua capacidade laboral em ocasião posterior ao advento da Emenda Constitucional n.º 45/2004, por meio da qual se definiu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar tais demandas, a prescrição incidente é a prevista no artigo 7º, XXIX, da Constituição da República, porquanto indiscutível a natureza trabalhista reconhecida ao evento. Contrariamente, verificado o infortúnio anteriormente à entrada em vigor da referida emenda constitucional, prevalece a prescrição civil, em face da controvérsia que pairava nas Cortes quanto à natureza do pleito - circunstância que não pode ser tomada em desfavor da parte. 2. Na presente hipótese, a lesão restou configurada com a demissão da autora - portadora de doença profissional
-, ocorrida em 30/1/2001 - ou seja, em data anterior à edição da Emenda Constitucional n.º 45/2004. A prescrição incidente, portanto, é a civil, com a regra de transição consagrada no artigo 2028 do Código Civil de 2002, porquanto não transcorridos mais de dez anos até a data da entrada em vigor do referido Código. 3. Assim, em face da regra contida no indigitado dispositivo de lei, forçoso concluir
que a prescrição aplicável, no presente caso, é a trienal, estabelecida no artigo 206, § 3º, V, do novel Código Civil, iniciando-se a contagem a partir da sua entrada em vigor - ou seja, 11/1/2003 - e findando em 11/1/2006. 4. Ajuizada a presente ação em 8/3/2004, não há prescrição a ser decretada relativamente à pretensão à reparação por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente do trabalho. 5. Recurso de embargos conhecido e provido". (destaquei)
(Processo: E-RR - 293/2004-011-03-00.4 Data de Julgamento: 08/10/2009, Relator Ministro: Lelio Bentes Corrêa, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Data de Divulgação: DEJT 16/10/2009).
"RECURSO DE EMBARGOS INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 11.496/2007 - DANO MORAL - INFORTÚNIO OCORRIDO EM 1997 - RESCISÃO CONTRATUAL OPERADA EM 1997 - AJUIZAMENTO DA AÇÃO PERANTE À JUSTIÇA DO TRABALHO EM 22/1/2004 - PRESCRIÇÃO CIVIL - REGRA DE TRÊS ANOS PREVISTA NO CCB. No
caso, não há se falar em prescrição, pois a ação foi ajuizada no prazo de três anos estabelecido pelo art. 206, § 3º do novo CCB. Tratando-se de pretensão de indenização por danos morais, ocorridos em 1997 e, portanto, sob o império do Código Civil de 1916, e não transcorrida a metade do prazo prescricional vintenário, na forma do art. 2028, incide a prescrição trienal do novo CCB, prevista no art. 206, § 3º, do CCB, contada a partir de seu advento. A prescrição prevista no art. 7º, inciso XXIX, da Constituição da República somente irá incidir nos casos em que a lesão se deu após a Emenda Constitucional 45/2004, que deslocou a competência para o exame de matéria pela Justiça do Trabalho. Isso porque, as partes não podem ser surpreendidas pela alteração do prazo prescricional mais restrito, especialmente quando essa alteração foi motivada pela transmudação da competência material e não pela legislação que define os prazos prescricionais. Se o próprio CCB estabelece regra de transição quando são alterados os prazos prescricionais previstos em lei, com maior razão é preciso estabelecer norma de transição quando, por força de mudança da competência material, altera-se a regência da prescrição, antes submetida à legislação civil, agora às normas trabalhistas. Recurso de embargos conhecido e desprovido". (destaquei)
(Processo: E-RR - 861/2005-465-02-00.8 Data de
Julgamento: 10/09/2009, Relator Ministro: Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Data de Divulgação: DEJT 18/09/2009).
"DANOS MORAIS - ACIDENTE DO TRABALHO - PRESCRIÇÃO - LESÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45/2004 A C. SBDI-1
pacificou o entendimento de que é aplicável o prazo prescricional previsto no Código Civil às pretensões de indenização por dano moral e/ou material decorrentes de acidente do trabalho, quando a lesão é anterior à vigência da Emenda Constitucional nº 45/2004. Precedente: TST-E-RR- 99.517/2006-659-09-00.5. Embargos conhecidos parcialmente e desprovidos".
(Processo: E-ED-RR - 2053/2005-067-03-00.0 Data de
Julgamento: 13/08/2009, Relatora Ministra: Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Data de Divulgação: DEJT 21/08/2009).
Nessa senda, incidente a Súmula 333 do TST, o recurso de revista não se viabiliza, ante o disposto no art. 896, § 5°, da CLT e na Súmula 333/TST, restando afastadas, por consequência, as denunciadas ofensas aos artigos 7º, XXIX, da CF; da Lei nº 8.213/91, art. 23; a contrariedade às Súmulas nº 230 do STF e 278 do STJ, bem como a divergência jurisprudencial acostada, porquanto alcançado o objetivo precípuo do recurso de revista, que é a uniformização da jurisprudência dos Tribunais Regionais.
Nego provimento” (Processo: AIRR - 122540- 27.2005.5.18.0009 Data de Julgamento: 20/04/2010, Relator Ministro: Horácio Raymundo de Senna Pires, 3ª Turma, Data de Publicação: DEJT 07/05/2010; grifos aditados).
“PRESCRIÇÃO . INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DO TRABALHO. REGRA DE TRANSIÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA AJUIZADA APÓS O PRAZO DE TRÊS ANOS CONTADOS DA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. PRESCRIÇÃO TOTAL. Tratando-
se de pedido de dano moral e/ou material decorrente de acidente do trabalho, esta Corte pacificou entendimento no sentido de que, quando a lesão for anterior à Emenda Constitucional nº 45 /2004, o prazo prescricional aplicável será o previsto no Código Civil de 2002, observada a regra de
transição prevista no artigo 2.028 desse mesmo diploma legal; bem assim que, quando a lesão for posterior à referida emenda, o prazo prescricional aplicável será o trabalhista , previsto no artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal. No caso concreto, o acidente do trabalho ocorreu em 28/11/2001, portanto anteriormente à Emenda Constitucional nº 45 /2004, sendo aplicável, assim, a prescrição civil. Verifica-se, ainda, não transcorrido mais da metade do prazo de vinte anos previsto no Código Civil de 1916, quando da entrada em vigor do atual Código Civil, em 11/1/2003. Desse modo, o prazo prescricional aplicável é o previsto no artigo 206, § 3º, V, do Código Civil de 2002, qual seja de 3 (três) anos, contados do início da vigência do referido diploma. Sob tal óptica, portanto, tendo em vista a ocorrência do acidente do trabalho em novembro de 2001, o reclamante deveria ter ingressado com a ação até 11/1/2006, a fim de evitar o corte prescricional. Todavia, como o ajuizamento da reclamação se deu apenas em 12/12/2006, impõe-se concluir pela prescrição total da pretensão obreira. Recurso de revista não conhecido. 2. HORAS EXTRAS. COMPENSAÇÃO DE JORNADA. ATIVIDADE INSALUBRE. INSTRUMENTO
NORMATIVO. Não há falar em violação dos artigos 59 e 60 da CLT quando o entendimento esposado pelo Regional converge com a diretriz traçada nos referidos dispositivos consolidados. Recurso de revista não conhecido” (Processo: RR - 132900-09.2006.5.04.0451 Data de Julgamento: 05/05/2010, Relatora Ministra: Dora Maria da Costa, 8ª Turma, Data de Publicação: DEJT 07/05/2010; grifos no original e aditados).
Vale ainda reproduzir os termos da Notícia publicada em 30/05/2004 no sítio do TST acerca da matéria em destaque:
" TST define prescrição civil em dano moral anterior à Emenda Constitucional 45
A Subseção 1 Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do Tribunal Superior do Trabalho decidiu que a prescrição aplicada nas ações por dano moral decorrentes de acidente de trabalho é a de três anos. Isso nas lesões ocorridas antes da vigência da Emenda Constitucional 45, e ajuizadas após a reforma do judiciário. O tempo é previsto no artigo 206 do Código Civil de 2002, e observa a regra de transição do artigo
2.028 da mesma norma. Com isso, a SDI declarou prescrito o direito de ação de uma ex-empregada do Banco do Brasil
S.A. aposentada por invalidez em 2001, em decorrência de síndrome do túnel do carpo.
(...)
Decisão
Por maioria, a SDI-1 decidiu pela aplicação da regra de transição e, consequentemente, o prazo prescricional de três anos contados a partir de 11/1/2003, data da entrada em vigor do novo Código Civil. Com esse fundamento, negou provimento aos embargos da bancária. Ficaram vencidos os ministros Márcio Eurico Vitral Amaro, Augusto César Leite de Carvalho, José Roberto Freire Pimenta, Hugo Carlos Scheuermann e Alexandre de Souza Agra Belmonte".
Diante disso, tendo em vista que a Emenda Constitucional nº 45 entrou em vigor na data de sua publicação, ocorrida em 30/12/2004, conclui-se que deve ser aplicada, ao caso em apreço, a prescrição civil, haja vista que a ciência inequívoca da incapacidade laboral do de cujus ocorreu em data anterior àquela, ou seja, em 21/05/2004.
Assim sendo, considerando que a ciência inequívoca da incapacidade laborativa do de cujus ocorreu em 21/05/2004, e tendo a ação trabalhista ora examinada sido ajuizada em 21/08/2008, há, de fato, prescrição a ser declarada.
Isso porque, de acordo com a regra inserta no art. 206, §3º, V, do Código Civil 2002, prescreve em três (3) anos o pedido de reparação civil decorrente de doença ocupacional ou acidente de trabalho.
Diante de tudo quanto exposto, mantenho a decisão a quo, embora sob fundamento diverso, que acolheu a prejudicial suscitada pela empresa Recorrida e declarou prescritos os pedidos atinentes ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes da doença ocupacional, extinguindo-os, por conseguinte, com resolução do mérito.
Mantenho”.
No entanto, quando da Sessão de Julgamento realizada no dia 18/03/2015, acompanhei os brilhantes fundamentos expostos na divergência apresentada pela Exma. Desembargadora Dalila Andrade para que fosse afastada a prescrição acolhida em primeira instância, os quais adoto como razão de decidir:
“O autor asseverou, na inicial, que teve conhecimento da doença (placas pleurais) em 21/05/2004 (placas pleurais). A reclamação, por sua vez, foi ajuizada em 21/08/2008, fls. 01 e 06, donde se conclui que a interpretação açodada da Súmula de nº 278 do STJ poderia levar à ilação de houve prescrição total da pretensão, como fez a n. Relatora.
Divirjo, data venia, desse entendimento.
E o faço porque, de acordo com a Súmula de nº 278 do STJ, "O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral", o destaque não é do original.
O referido verbete, como se vê, trata da ciência inequívoca da incapacidade laboral e não da doença.
E nem poderia ser diferente, uma vez que o direito pátrio consagrou a teoria da actio nata ao prever, no art. 189 do Código Civil, que violado o direito, nasce para o titular a pretensão reparatória.
Não se pode exigir da vítima o ajuizamento precoce da ação quando ainda persistem questionamentos sobre a doença, sua extensão e grau de comprometimento, além da possibilidade de recuperação ou mesmo de agravamento.
A lesão só fica caracterizada quando o empregado toma conhecimento, sem margem de dúvidas, da consolidação da doença e da estabilização dos seus efeitos, ou seja, quando o obreiro tem ciência inequívoca da incapacidade laboral.
Na mesma linha, são os excelentes ensinamentos de Sebastião Geraldo de Oliveira:
"Em 2003, o STJ editou a Súmula de nº 378 consolidando o entendimento de que "o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral". Esse posicionamento é de grande importância porque diversas patologias decorrentes de exposição aos agentes nocivos ao ambiente de trabalho só se manifestam muitos anos depois, como é o caso da abestose. Importa observar que a Súmula do STJ, menciona corretamente 'ciência inequívoca da incapacidade' e não ciência da doença; a reparação será avaliada não pela doença ou acidente em sim, mas a partir dos efeitos danosos ou incapacidade total ou parcial da vítima", in Indenizações por Acidente de Trabalho, Editora LTr, 3ª edição, pág. 367, o grifo não é do original.
(…)
Não me parece justo, muito menos em consonância com o entendimento da Súmula de nº 278 do STJ considerar o termo inicial do prazo prescricional a data em que o falecido teve ciência da doença porque, naquele momento, ele não tinha conhecimento da extensão da lesão e do grau de comprometimento dos seus pulmões.
Desse modo, o mais correto é considerar, como termo inicial, a data da realização da perícia, nos moldes do inciso I do art. 104 da Lei de nº 8.213/91 que ocorreu em 06/08/2009, conforme se vê às fls. 323/353, razão pela qual não há se falar prescrição seja trabalhista, seja civilista.
Voto, portanto, pela reforma da sentença recorrida que proclamou a prescrição total da pretensão”.
Em razão do exposto, reformo a r. sentença originária para afastar a prescrição e, por conseguinte, a extinção do feito com resolução do mérito.
EXAME IMEDIATO DOS PEDIDOS INICIAIS.
PROFUNDIDADE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO ORDINÁRIO. CAUSA QUE JÁ SE ENCONTRA "MADURA", POR CONTER TODOS OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS PERANTE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU E QUE JÁ POSSIBILITAM O JULGAMENTO EM SEDE RECURSAL. ARTIGO 515, §1º, DO CPC, DE APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA NESTA ESPECIALIZADA
Em sequência, tendo em vista o efeito em profundidade do recurso ordinário, por aplicação subsidiária à espécie do disposto no §1º do artigo
515 do CPC, isso porque a causa já se encontra em condições de imediato julgamento (registro que todas as provas que seriam produzidas na instância ordinária foram viabilizadas pela MM. a quo), passo ao exame das pretensões constantes da peça vestibular e que foram objeto do Apelo em apreço.
Quanto à possibilidade de julgamento imediato em sede recursal dos pedidos formulados na petição inicial e que não foram apreciados meritoriamente pelo i. Magistrado a quo ao fundamento de que estavam tragados pela prescrição total, tópico da sentença que foi reformado por este Juízo ad quem, são oportunas as lições de José Carlos Barbosa Moreira, em "Comentários ao Código de Processo Civil", Volume V, Forense, 7ª edição, 1998, página 257:
"A apelação interposta contra sentença definitiva devolve ao conhecimento do órgão ad quem o mérito da causa, em todos os seus aspectos. Dirige-se a impugnação contra o pronunciamento do juízo inferior que julgou procedente ou improcedente o pedido. Assim, em princípio, compete igualmente ao tribunal proferir decisão de procedência ou de improcedência, ainda que a sentença apelada não haja chegado a examinar todo o conteúdo da lide. Por exemplo: se o órgão a quo, após a audiência de instrução e julgamento, ou em qualquer dos casos do art. 330, deu pela ocorrência de prescrição, que já é matéria de mérito (cf. o art. 269, n°IV), pode o tribunal, negando a prescrição, passar a apreciar os restantes aspectos da lide, sobre os quais o juiz não chegara a pronunciar-se.
Não há aqui propriamente exceção à regra, segundo a qual a extensão do efeito devolutivo se mede pela extensão da impugnação (vide, supra, o comentário n°238). A "matéria
impugnada" é a declaração da improcedência do pedido, e sobre isso há de manifestar-se o tribunal, muito embora, para fazê-lo, tenha de examinar questões que o órgão a quo deixou intactas. É o que se infere do § l°do dispositivo ora comentado, de acordo com o qual serão "objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões" (inclusive as de mérito) "suscitadas e discutidas no processo, ainda que a sentença não as tenha julgado por inteiro". Colhe-se aí mais um dado relevante para a configuração exata do princípio do duplo grau de jurisdição, tal como o agasalha o Código de 1973. Consoante já se frisou, no regime originário, era inadmissível que o órgão superior se pronunciasse sobre o meritum causae, sem que antes o tivesse feito o juizo inferior. O acréscimo do § 3°, feito pela Lei n° 10.352, veio abrir a porta até então fechada: mesmo antes, porém, não era necessário que a atividade cognitiva do iudex a quo houvesse esgotado a matéria de mérito. O princípio do duplo grau, no sistema do atual estatuto, e independentemente da inovação trazida pela Lei n° 10.352, não reclama que só passem ao exame do tribunal as questões efetivamente resolvidas na primeira instância: fica satisfeito com a simples possibilidade de que essas questões fossem legitimamente apreciadas ali. Deve reconhecer-se tal possibilidade sempre que o juiz a quo já estivesse em condições de resolvê-las, no momento em que proferiu a sentença."
É exatamente essa a situação dos presentes autos. O feito foi devidamente instruído, pelo que não se justifica, sob pena de comprometimento da celeridade e economia processual, o retorno dos autos à MM. Vara de origem.
DOENÇA OCUPACIONAL. PRESSUPOSTOS PARA CARACTERIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Pretende o Autor/Recorrente seja deferido o pedido de pagamento de indenização por danos morais ao argumento de que o de cujus adquiriu doença incapacitante, qual seja, placas pleurais, em razão do trabalho desempenhado em favor da ETERNIT, ora Recorrida.
Aduz que o laudo pericial de fls. 324/353 não se prestou ao
fim pretendido, haja vista que não observou os vários documentos colacionados aos autos, os quais não deixaram dúvidas aceca da existência de nexo causal entre a patologia adquirida pelo de cujus e o labor por ele exercido em prol da Reclamada, já que foi exposto por quase 27 anos, ora direta, ora indiretamente, à matéria-prima utilizada na produção empresarial, qual seja, fibras de amianto, fato que não foi contestado pela Ré.
Obtempera que o de cujus “não tem relato de doenças pulmonares prévias, razão pela qual o espessamento pleural identificado deve estar associado à exposição ao asbesto” (fl. 601; grifos no original).
Assevera que “o Decreto nº 6.042/2007 reconhece o nexo etiológico entre o espessamento pleural e a exposição ocupacional a poeiras de asbesto ou amianto, constituindo estes os fatores de risco para o desencadeamento das doenças pulmonares, mais precisamente para diagnóstico das placas pleurais, nos termos do Anexo II, Lista B, referente às doenças do sistema respiratório relacionadas com o trabalho (Grupo X da CID-10)” (fl. 601; grifos no original).
Por fim, no que tange à causa do falecimento do Sr. Djalma, diz que o Decreto nº 6.042/2007 também definiu o nexo causal com o trabalho na ETERNIT, visto que “Ao descrever NEOPLASIAS (TUMORES) RELACIONADOS COM O TRABALHO (GRUPO II da CID-10), relaciona, no item VI, a neoplasia maligna dos brônquios e do pulmão (C34) à exposição ao Asbesto ou Amiano (X49, Z57.5)” (fl. 604; grifos no original).
Tem razão.
De início, delimite-se que para a configuração da obrigação de indenizar necessário se faz a comprovação da existência do dano (acidente do trabalho ou doença ocupacional a ele equiparada), do nexo de causalidade com a situação dita como consequência e do elemento subjetivo, dolo ou culpa do empregador, em qualquer das suas modalidades, a teor do art. 186 do Código Civil, já que na situação em apreço se impõe a aplicação da teoria da
responsabilidade subjetiva, como preceitua o inciso XXVIII do art. 7º da Constituição Federal, que difere da responsabilidade objetiva que se atribui ao INSS.
Diante do exposto, cabia ao Recorrente provar que o de cujus foi, de fato, portador da doença ocupacional alegada na exordial (placas pleurais), a existência do nexo causal entre a patologia informada e as atividades laborais por ele desempenhadas em favor da Acionada, bem como a culpa ou dolo desta no acometimento da referida doença, do qual se desincumbiu satisfatoriamente.
Explico.
Inicialmente, necessário se faz esclarecer que a reclamatória em apreço foi ajuizada pelo Sr. DJALMA DE ALMEIDA SOUZA, o qual, infelizmente, faleceu no curso do processo, sendo que seus dependentes regularmente habilitados assumiram o polo ativo da ação (Espólio De).
Dito isso, verifico que foi alegado na peça inicial que o Sr. Djalma, que manteve vínculo empregatício com a Reclamada de 01/03/1967 a 21/02/1994, foi diagnosticado em 21/05/2004 com placas pleurais, doença que teria sido adquirida em face de sua exposição ao amianto e acarretou o seu falecimento, ocorrido no dia 07/09/2009, pelo que foi postulada indenização por danos morais e materiais.
A empresa Reclamada, ao apresentar sua peça contestatória, negou o nexo de causalidade entre a patologia apresentada pelo de cujus e as atividades laborais por ele exercidas, tendo ressaltado que “O uso do amianto pela Ré não é feito de forma indiscriminada e displicente, como transparece na inicial. A Ré sempre obedeceu aos parâmetros legais impostos ao uso do amanto. Aliás, a Ré sempre esteve à frente desses preceitos legais, garantindo excedência na proteção de seus funcionários e colaboradores contra a exposição indevida à poeira gerada pelo manuseio e o beneficiamento do amianto” (fl. 191).
Pois bem; registro, a princípio, não haver controvérsia quanto ao fato de que o vínculo empregatício existente entre a empresa Reclamada e o
de cujus perdurou de 01/03/1967 a 21/02/1994.
Quanto à grave patologia relatada na exordial, constato que esta ficou devidamente comprovada pela documentação anexada às fls. 37/40.
De fato, observe-se que o Atestado Médico do CESAT, emitido pela Dra. Sônia Maria Sales da Silva em 21/05/2004, concluiu, com fulcro em exames de imagem, que o Sr. Djalma era, sim, portador de placas pleurais “em diafragma a direta e a esquerda” (ver fl. 37).
Ademais, sequer foi adunado aos autos o Atestado de Saúde Ocupacional admissional do de cujus, o que faz presumir que, no momento de sua admissão em 1967, estava apto para o exercício da função para a qual foi contratado, sem ser portador da patologia comprovada.
Logo, está devidamente demonstrado nos autos que o de cujus, de fato, era portador da patologia relatada na peça de ingresso, qual seja, placas pleurais.
Cabe perquirir, agora, a existência, ou não, de nexo causal entre a doença referida e as atividades desempenhadas em favor da Reclamada/Recorrida.
Considerando que a parte Ré negou as alegações iniciais no sentido de que a patologia que acometeu o de cujus (placas pleurais) foi adquirida em decorrência do contato com fibras de amianto, o MM. Juízo a quo determinou a realização da perícia.
Contudo, a despeito de a inicial mencionar claramente que o Sr. Djalma era portador de placas pleurais, o Perito do Juízo limitou-se a concluir que o empregado não era portador de asbestose (doença diversa da relatada), não reconhecendo o nexo causal pretendido, tampouco a incapacidade do empregado (fls. 324/353 e 493/495).
O laudo pericial, a meu ver, não pode ser utilizado como meio válido de prova na situação destes autos. Isso porque, além de não ter apreciado a real doença do Sr. Djalma, contrariou a vastíssima documentação colacionada
aos autos, segundo a qual a enfermidade relatada na inicial (placas pleurais) decorreu, sim, da exposição contínua do empregado a fibras de amianto.
Ademais, como se não bastassem os diversos documentos anexados às fls. 41/112, 113/114, 115/122 e 123/140, os quais evidenciam, a não mais poder, os efeitos nefastos sobre a saúde humana decorrentes da inalação das fibras de amianto, o Decreto nº 6.042/2007 estabeleceu o nexo técnico epidemiológico entre as placas pleurais que o de cujus era portador e a “Exposição ocasional a poeiras de Asbestos ou Amianto” (Grupo X da CID-10).
Chamo ainda atenção para o fato de que, embora o Perito tenha registrado que o Sr. Djalma, no momento da realização da perícia, em 06/08/2009, estava "clinicamente hígido e capaz" (fl. 344; grifos no original), ele veio a falecer logo no mês seguinte, no dia 07/09/2009 (ver fls. 433/434).
Foi feita, então, a necrópsia dos pulmões do falecido, com vistas a apurar a causa mortis, conforme se vê às fls. 563/564, tendo o exame anatomo-patológico concluído que o Sr. Djalma faleceu em decorrência de neoplasia maligna de células redondas em pulmão direito, pleura parietal à direita e pulmão esquerdo.
Nesse sentido, vale frisar que o Decreto nº 6.042/2007 também estabelece o nexo causal ou técnico epidemiológico entre a “Neoplasia maligna dos brônquios e do pulmão” com o “Asbesto ou amianto (X49.-; Z57.2) (Quadro II)” (Grupo II da CID-10).
Diante do exposto, está amplamente comprovado que as atividades laborais do Sr. Djalma, que o obrigava a ter contato por período prolongado com a fibra do amianto, lhe causou seríssimos problemas pulmonares, como o enrijecimento dos seus pulmões e o câncer, que levou ao seu falecimento.
A culpa da Demandada também ficou mais do que demonstrada no momento em que não forneceu ao Sr. Djalma ambiente laboral saudável para o desempenho de suas atividades funcionais, o que ensejou o
acometimento da patologia de natureza ocupacional mencionada (placas pleurais), a neoplasia pulmonar que dela adveio, e a sua morte.
Nesse sentido, vale ressaltar que a única Testemunha inquirida em Juízo, a qual, ressalte-se, exerceu as mesmas funções do de cujus, comprovou que os EPI´s começaram a ser disponibilizados pela ETERNIT muitos anos depois da admissão do Sr. Djalma e que os empregados tão somente passaram a ser informados dos riscos do contato com o amianto anos após o início da prestação de serviço. Confira-se:
“trabalhou na Reclamada de 15.04.1968 à 04.03.1988; que possui CTPS anotada; que foi contratado como servente; que após seis anos, foi promovido a inspetor; que após mais quatro anos foi promovido a supervisor de produção primeira linha; que quando foi admitido ainda não existia CIPA; que seis anos após a admissão do depoente foi que passou a existir a CIPA; que quando foi admitido na Reclamada os EPI’s fornecidos eram fardas e botas; que a máscara foi fornecida quatro a cinco anos após a admissão do depoente; que a limpeza da área era feita, inclusive pelo depoente, com vassoura; que apos seis a oito anos a limpeza da área passou a ser molhada com regador e apos varria; que após cerca de quinze anos da admissão do depoente a limpeza passou a ser feita com ajuda de aspirador de pó; que após seis ou oito anos, houve palestras através da CIPA, informando dos riscos do amianto; que como servente varria o chão, juntava e carregava resto de massa (retalhos secos) com carrinho de mão para levar até o moinho; que a massa levada ao moinho era novamente triturada e então gerava o pó do amianto. Às perguntas do(a) Advogado(a) do(a) Reclamante disse que: a massa era composta de cimento aratu e a fibra do amianto; que a área era aberta e a poeira de amianto tomava conta de toda a fabrica; que a farda do depoente era lavada pela sua esposa, até a data da despedida; que a época da despedida do depoente ainda não havia lavanderia na Reclamada; que mesmo ocorria com o de cujus; que trabalhava oito horas diárias e as vezes nove horas e meia a dez; que o de cujus tinha a mesma carga horária do depoente; (…) que o depoente realizou exame periódicos na Reclamada; que não sabe o motivo de tais exames; que manuseava a massa úmida, quando foi
moldador; que o de cujus também participava da varrição; que as fardas ficavam impregnadas de pó; que também foi fornecido o EPI luva; que não houve orientação quanto ao uso dos EPI’s; que não havia punição se o empregado deixasse de usar os EPI’s, pois não tinha orientação quanto ao material que estava trabalhando. Às perguntas do(a) Advogado(a) do(a) Reclamado(a) disse que: após a sua despedida continuou fazendo anualmente exames periódicos pela Reclamada, por um período de quatro anos; que os exames eram de pulmão e espirometria; que os membros da CIPA dava uma volta pela Reclamada pela manhã e outra a tarde, mas não verificava se os empregados estavam usando ou não os EPI’s; que muitas trabalhou sem farda e sem botas” (ver fls. 528/529 anverso e verso; grifos aditados),
Provada, portanto, a culpa da Recorrida/Reclamada no acometimento da patologia declinada na inicial.
Também não há como prevalecer a tese patronal acerca da não-configuração do dano. É que, presentes o evento danoso, o nexo etiológico e a culpa do empregador, o dano moral decorrente das doenças equiparadas ao acidente do trabalho é presumível, sendo, portanto, desnecessária a prova da sua configuração.
Nesse sentido são as lições de Sebastião Geraldo de Oliveira, na obra multicitada, p. 120, in verbis:
“Para a condenação compensatória do dano moral é dispensável a produção de prova das repercussões que o acidente do trabalho causou; basta o mero implemento do ato ilícito para criar a presunção dos efeitos negativos na órbita subjetiva do acidentado. Enfatiza Carlos Alberto Bittar que “não se cogita, em verdade, pela melhor técnica, em prova de dor, ou de aflição, ou de constrangimento, porque são fenômenos ínsitos na alma humana como reações naturais a agressões do meio social. Dispensam, pois, comprovação, bastando, no caso concreto, a demonstração do resultado lesivo e a conexão como o fato causador, para responsabilização do agente.” (grifos aditados).
Logo, encontram-se preenchidos os pressupostos legalmente
exigíveis para a reparação pecuniária, quais sejam: a conduta antijurídica por parte do agente; a existência de dano (lesão a um bem jurídico) e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica. Ou seja, o fato suporte é comprovado, assim como a culpa do empregador.
Assim sendo, como a matéria em apreço depende da produção de prova e, no caso dos autos, esta foi produzida a contento, entendo que há, de fato, direito à indenização por danos morais pleiteada, pelo que a defiro.
No que diz respeito ao valor da indenização a título de danos morais, insta anotar que este deve se mostrar condizente em face da lesão que acometeu o empregado, harmonizando-se com os propósitos do instituto jurídico da reparação civil, que não tem o escopo de ressarcir ao empregado prejuízo de todo incomensurável, mas, enquanto pena pecuniária e pedagógica que é, impor sanção ao agressor para que este, atingido no seu patrimônio, possa se redimir do ato faltoso praticado, além de compensar o ofendido em pecúnia pelo prejuízo moralmente experimentado.
Reconheço que se trata de matéria delicadíssima e que, efetivamente, todos os critérios utilizáveis sempre terminaram por gerar imprecisões. Busca-se, contudo, aquele menos matemático, e sim mais humano, mais próximo da razoabilidade e do bom senso, pelo que entendo que a fixação arbitrada prudentemente pelo julgador, valendo-se da equidade e sujeita a controle, é a que se apresenta como mais sensata.
O legislador, sabiamente, não adotou parâmetros ou limites, deixando ao prudente arbítrio do Juiz a sua fixação, diante das múltiplas especificidades do caso concreto. Todavia, alguns pressupostos assentados na doutrina e na jurisprudência devem nortear a dosimetria dessa indenização:
a) a fixação do valor obedece a duas finalidades básicas que devem ser ponderadas: compensar a dor, o constrangimento ou o sofrimento da
vítima e punir o infrator;
b) é imprescindível aferir o grau de culpa do empregador e, quando existente, também do empregado, e a gravidade dos efeitos do acidente;
c) o valor não deve servir para enriquecimento da vítima nem de ruína para o empregador;
d) a indenização deve ser arbitrada com prudência temperada com a necessária coragem, fugindo dos extremos dos valores irrisórios ou dos montantes exagerados, que podem colocar em descrédito o Poder Judiciário e esse avançado instituto da ciência jurídica;
e) a situação econômica das partes deve ser considerada, especialmente para que a penalidade tenha efeito prático e repercussão na política administrativa patronal;
f) ainda que a vítima tenha suportado bem a ofensa, permanece a necessidade de condenação, pois a indenização pelo dano moral tem também uma finalidade pedagógica, já que demonstra para o infrator e a sociedade a punição exemplar para aquele que desrespeitou as regras básicas da convivência humana.
O tema vem sendo objeto de acirrada controvérsia doutrinária e jurisprudencial, nada obstante venha se firmando posicionamento no sentido de que a tarifação ou qualquer estudo matemático não é critério adequado para fixação de danos morais, já que o juiz deverá avaliar a magnitude da lesão sofrida pela vítima, utilizando-se da prova, da realidade que o cerca e das máximas de experiência.
Reportando-se ao tema, o jurista Silvio Venosa, em “Direito Civil. Responsabilidade Civil”, Atlas, 2ª edição, 2002, páginas 191/192, assim se posiciona:
“A falta de legislação específica nessa problemática tem gerado, todavia, decisões díspares e incongruentes. De qualquer modo, a tarifação ou qualquer estudo matemático não é critério adequado para danos morais em geral, porque amordaça a distribuição da Justiça: como é ainda nova a
disseminação dessa modalidade de indenização em nossos tribunais, chegar-se-á, certamente, em breve tempo, a balizamento razoável imposto pela própria jurisprudência. Há determinados danos que podem ficar sob o jugo de uma tarifação, como, por exemplo, o dano corporal fisiológico, como já ocorre com os acidentes do trabalho, mas há outros de impossível delimitação.
(...) Carlos Alberto Ghersi (2000:110) sintetiza, com absoluta propriedade, os seguintes critérios para avaliação de danos morais:
'a) os danos morais não devem necessariamente guardar proporção com outros danos indenizáveis, os quais, inclusive, podem inexistir;
b) o dano moral são está sujeito a cânones estritos;
c) não se deve recorrer a cálculos puramente matemáticos;
d) devem ser levados em conta as condições pessoais de quem será indenizado, os padecimentos causados, as circunstâncias traumáticas da conduta do ofensor e as seqüelas que afetam a vítima e, finalmente;
e) deve ser considerada a idade da vítima.'
Este último aspecto da idade da vítima é fator importante a ser considerado, pois a indenização muito vultosa a quem já tem idade provecta poderá beneficiar, em tese, seus herdeiros, não atingindo a finalidade; por outro lado, indenização ínfima a jovem, que se vê traumatizado por intenso dano moral, também se mostrará deslocada. Mais uma vez imperará, espera-se, a sensibilidade do julgador. As condições pessoais do indenizado também são importantes: não se pode proporcionar, por exemplo, alojamento em hotel cinco estrelas a quem sempre se utilizou de morada rústica e vice-versa.
Antonio Jeová Santos (2001:218), autor de obra monográfica sobre o tema, conclui, sem disparidade com o mestre argentino e com o que aqui expusemos, que em matéria de dano moral:
'a) não se deve aceitar uma indenização meramente simbólica;
b) deve ser evitado o enriquecimento injusto;
c) os danos morais não se amoldam a uma tarifação;
d) não deve haver paralelismo ou relação na indenização por dano moral com o dano patrimonial;
e) não é suficiente a referência ao mero prudente arbítrio do juiz;
f) há que se levar em consideração a gravidade do caso bem
como as peculiaridades da vítima de seu ofensor;
g) os casos semelhantes podem servir de parâmetro para as indenizações;
h) a indenização deve atender ao chamado prazer compensatório, que nós preferimos chamar de lenitivo e, finalmente;
i) há que se levar em conta o contexto econômico do país.'”
Também Maurício Godinho Delgado, na obra intitulada “Curso de Direito do Trabalho”, LTR, 3ª Tiragem, 2002, páginas 604/605, leciona:
“B) Valor indenizatório - O montante indenizatório é fixado pelo órgão judicante através de um juízo de eqüidade. É claro que a sensatez (equilíbrio), equanimidade, isenção, imparcialidade devem operar sempre no exercício desse juízo de eqüidade. A partir dos critérios orientadores acima expostos, aferidos e cotejados com sensatez, equanimidade, isenção e imparcialidade, estima-se (a operação é de arbitramento) o valor compensatório pelo dano moral ou à imagem produzido. Tal juízo de eqüidade é o único que se harmoniza com a amplitude dos comandos constitucionais incidentes à situação em análise (art. 5º, V e X, CF/88). De todo modo, a própria lei civil já previra a utilização desse critério para cálculo de reparações por atos ilícitos não regulados diferentemente pelo Código Civil Brasileiro (art. 1.553, CCB) - a indenização por dano moral e à imagem, como se sabe, somente tornou-se cabível no âmbito trabalhista em decorrência do texto da Constituição e não em virtude da velha lei civil, segundo a jurisprudência dominante”.
Depura-se, portanto, que é o julgador, com seu prudente arbítrio, apreciando e avaliando as circunstâncias peculiares de cada caso, que deve fixar quantia razoável para compensação plena do dano sofrido e imposição de sanção ao agressor.
Confira-se, também em relação à matéria em destaque, a jurisprudência extraída do livro “Dano moral nas relações de trabalho”, Gardênia
B. Moraes, LTr, 2003, páginas 163 e 170:
“INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - FIXAÇÃO DO VALOR
- DESVINCULAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO E DO
SALÁRIO - O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado levando-se em conta a gravidade da ofensa apenas, sem se considerar o tempo de serviço ou a remuneração percebida. Salvo nos casos de ofensa continuada, em que a vigência do contrato é relevante, a vinculação àqueles dois aspectos enseja situação injusta, pois empregados igualmente ofendidos farão jus a indenizações diferentes apenas porque um tem mais tempo de serviço ou porque recebe salário superior ao outro (TRT-9ª R. - RO 7.903/97 - 4ª T. - Ac. 6.896/98 - Rel. Juiz Dirceu Buys Pinto Júnior - DJPR 03.04.1998).
(...) DIREITO CIVIL - DANO MORAL - INDENIZAÇÃO - VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL PARA
COMPENSAR O EVENTO DANOSO - É difícil para o julgador avaliar em termos numéricos quanto vale a dor, o sofrimento, a angústia, a humilhação ou a vergonha experimentada por uma pessoa que foi ofendida em seu sentimento pessoal ou em sua integralidade moral. Mas a jurisprudência tem entendido que o valor da indenização do dano moral deve ser proporcional e razoável ao evento danoso. Com base nessa orientação, o juiz deverá tomar o cuidado para não permitir que a indenização do dano moral seja transformada na 'indústria do lucro fácil' ou do enriquecimento ilícito. Deverá sempre estar atento que a finalidade da indenização do dano moral é exclusivamente compensatória. Por isso, no momento da fixação da indenização, deverá o juiz observar as circunstâncias em que ocorreu o dano, as condições econômicas e sociais das partes e a repercussão do evento danoso. Não pode o julgador apenas valorar a situação de uma das partes para fixar valoR exorbitante. Deste modo, a sentença que fixa a indenização do dano moral em valor desproporcional, deverá ser reformada no sentido de ser ajustado o quantum a patamar razoável e apenas compensatório. Conhecer o recurso. Dar provimento. Unânime (TJDF - ACJ 113.799 - TRJE - Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati - DJU 11.02.2000 - p. 124).”
Verifico, pois, que o valor da indenização deve revelar-se razoável, não representando enriquecimento sem causa para o ofendido, mas sim uma forma de dissuadir o causador do dano à continuidade ou repetição do
mesmo procedimento.
Na situação em exame, depuro que toda a prova documental e testemunhal produzida nos autos demonstra, a não mais poder, que o de cujus era, de fato, portador de patologia de natureza ocupacional, a qual foi originada e agravada por culpa exclusiva da Reclamada.
Veja-se, ainda, que o Sr. Djalma faleceu no curso do processo ora examinado, em razão de neoplasia maligna nos pulmões e na pleura parietal, decorrente do contato com fibras de amianto.
De fato, frise-se, mais uma vez, que a ETERNIT não fornecia ambiente saudável de trabalho; ao contrário, já que a Testemunha ouvida nos autos foi categórica ao declarar a existência de enormes riscos inerentes à atividade laboral pelo contato diário com o amianto.
Assim sendo, considerando o caráter pedagógico da condenação (que objetiva desestimular a repetição da conduta lesiva pelo agente causador do dano), a gravidade do fato (mormente se for considerado o porte da Reclamada, a ausência de condições saudáveis no desempenho das atividades laborais do Sr. Djalma – o que, no mínimo, revela descaso com a vida e a saúde, inclusive mental, dos trabalhadores, e a morte do empregado), fixo em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) o valor devido a título de indenização por danos morais, o qual, a meu ver, atende, perfeitamente, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser aplicada a regra inserta na Súmula nº 439 do
C. TST quanto à incidência dos juros e correção monetária.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
Pretende o Recorrente seja deferido o pagamento de indenização por danos materiais/lucros cessantes, “a fim de impor à Eternit S/A o dever de reparar o dano causado ao Recorrente que, em face da exposição do amianto, teve comprometida a sua saúde de forma irreversível” (fl. 608-v).
Tem razão.
Inicialmente, cabe esclarecer que a indenização por dano
material corresponde à soma das despesas com tratamento (danos emergentes) e os lucros cessantes, devendo estes serem pagos na forma de pensão mensal OU de uma só vez, à luz do que preceitua o caput do art. 950 do Código Civil de 2002, abaixo transcrito:
“Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu”.
Nesse sentido, vale conferir a regra disposta no art. 949, também do Código Civil de 2002:
“Art. 949. No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido”.
Na situação em exame, chamo atenção para o fato de que a reclamatória foi ajuizada pelo Sr. DJALMA DE ALMEIDA SOUZA, o qual, infelizmente, faleceu no curso do processo, sendo que seus dependentes regularmente habilitados assumiram o polo ativo da ação (Espólio De).
Daí se conclui que aos sucessores não é devido o pagamento de pensão mensal vitalícia, haja vista que, na situação em apreço, pretendeu-se apenas a satisfação dos direitos da própria vítima, e não dos seus sucessores.
Dito isso, observe-se que a doença ocupacional contraída pelo Sr. Djalma (placas pleurais que se agravaram para neoplasia maligna) decorreu da conduta negligente e imprudente daquele que tem a obrigação de garantir um meio ambiente de trabalho saudável e de reduzir os riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. E, uma vez reconhecida a existência do dano, cumpre investigar se também ocorreu dolo ou culpa do empregador e se houve nexo de causalidade entre o ato ilícito e o
prejuízo. Como tais situações já foram provadas (v. fundamentação supra), deve o empregador ser condenado no pagamento de lucros cessantes, independentemente da indenização eventualmente recebida do INSS.
De fato, toda a documentação colacionada aos autos demonstra, a não mais poder, que o de cujus era, de fato, portador de patologia de natureza ocupacional, a qual foi originada e agravada por culpa exclusiva da Reclamada, ensejando o seu falecimento em razão de neoplasia maligna nos pulmões e na pleura parietal, decorrente do contato com fibras de amianto durante todo o vínculo empregatício.
Registre-se mais uma vez, porque necessário, que a única Testemunha ouvida no feito declarou, de forma categórica, que a ETERNIT não fornecia ambiente saudável de trabalho, permitindo que seus empregados se expusessem diariamente aos enormes riscos em face do contato diário com as fibras de amianto.
pleiteada.
Devida, desse modo, a indenização por danos materiais
Pelas razões já expostas, contudo, cabe limitar a condenação
por danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, ao período compreendido entre a data em que o Sr. Djalma foi despedido, 21/02/1994, já que nesse dia ele já se encontrava doente e, portanto, sequer deveria ter sido desligado da empresa, até a data de seu falecimento (07/09/2009).
Quanto à remuneração a ser considerada para cômputo da verba em destaque, deve-se observar o valor recebido quando da dispensa, ou seja, CR$ 229.750,40 (salário-hora X 220), devidamente atualizado até a data em que ocorreu o falecimento do Sr. Djalma, ou seja, 07/09/2009, o que perfaz R$ 997,97.
Logo, tem-se que a indenização em tela corresponde a R$ 206.875,48 (R$ 1.108,86 (remuneração + 1/12 do 13º salário + 1/12 do 1/3 de férias) * 186,57 meses (nº de meses da pensão).
Por fim, vale chamar a atenção para o fato de que não se aplica aos danos materiais deferidos o entendimento cristalizado na Súmula nº 439 do C. TST, haja vista que esta somente trata dos juros e correção monetária incidentes sobre os valores deferidos a título de danos morais.
Nessa senda, penso que a melhor solução a ser aplicada é a incidência dos juros de mora a partir da data do ajuizamento da ação e da correção monetária a partir da data do falecimento (07/09/2009), o que ora determino.
Acordam os Desembargadores da 2ª. TURMA do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, à unanimidade, CONHECER E, POR MAIORIA, DAR PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO PARA DECLARAR QUE NÃO HÁ PRESCRIÇÃO A SER APLICADA NO CASO EM TELA, REFORMANDO, POR CONSEGUINTE, A DECISÃO QUE EXTINGUIU O FEITO COM EXAME DE MÉRITO. COM FULCRO NO §1º DO ART. 515 DO CPC, DE APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA NESTA ESPECIALIZADA: 1) DEFERIR O PEDIDO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, FIXANDO-A EM R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS), DEVENDO SER APLICADA A SÚMULA Nº 439 DO TST QUANTO À INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA; 2) DEFERIR O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES, FIXANDO-OS EM R$ 206.875,48 (DUZENTOS E SEIS MIL OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), DETERMINANDO QUE OS JUROS DE MORA SEJAM COMPUTADOS A PARTIR DA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDA A PARTIR DA DATA DO FALECIMENTO (07/09/2009). CUSTAS, EM REVERSÃO, A SEREM QUITADAS PELA RECLAMADA, NO VALOR DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS), CALCULADAS SOBRE R$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE REAIS), VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA EXCLUSIVAMENTE PARA ESSE FIM. VENCIDO O EXMº. DES. RENATO SIMÕES QUE MANTINHA A SENTENÇA NO CAPÍTULO REFERENTE À PRESCRIÇÃO.
Salvador, 30 de Setembro de 2015
DÉBORA MARIA LIMA MACHADO